Bize ulaşın! 0535 664 07 63 [email protected] Hukuk Hizmetleri: cmyhukuk.com

Kanada'da Tasarım Tescili

Kanada tasarım tescili, CIPO nezdinde doğrudan ulusal başvuruyla ya da Lahey Sistemi kapsamındaki uluslararası başvuruda bu ülkenin belirlenmesiyle yapılır.

Kısaca

Kanada Pazarında Tasarım Korumasının Gerekliliği

Kanada'da ürün görünümünüzü korumak için bu ülkede geçerli bir tasarım hakkı gerekir; Türkiye'de alınan tescil orada kendiliğinden sonuç doğurmaz, çünkü tasarım hakkı ülkeseldir. Yüksek alım gücüne sahip bir tüketici pazarı olan Kanada; mobilya, ev gereçleri, spor ekipmanı, ambalaj, aydınlatma ve inşaat ürünlerinde ithalata açıktır. Görünümü ayırt edici ürünlerde koruma, perakende zincirlerine girişte de güven verir.

Tasarım işlemlerinde yetkili kurum, Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi olarak bilinen CIPO'dur; başvurular bu ofis nezdinde kaydedilir, öngörülen incelemeden geçirilir ve şartlar sağlanırsa sicile geçirilir. Tescil, sahibine tasarımı taşıyan ürünlerin üretimi, satışa sunulması ve ithali bakımından münhasır yetki verir. Koruma süresi, yenileme dönemleri ve hoşgörü süresi ülkeden ülkeye değiştiğinden güncel ofis uygulaması teyit edilmelidir.

Kanada Tasarım Tescili İçin Başvuru Yolları

Kanada için iki temel yol vardır: CIPO nezdinde doğrudan ulusal başvuru ve Lahey Sistemi kapsamındaki uluslararası başvuruda bu ülkenin belirlenmesi. Ülke, tasarımların uluslararası tesciline ilişkin sisteme taraf olduğundan Türkiye'den yapılan tek bir uluslararası başvuruyla Kanada dâhil birden çok pazarda koruma talep edilebilir. Ülke Avrupa Birliği üyesi olmadığından tescilli AB tasarımı burada hüküm doğurmaz.

Yalnızca Kanada pazarı hedefleniyorsa ulusal başvuru doğrudan ve süreci yakından izlemeye elverişli bir yoldur; Kuzey Amerika genelinde bir portföy kuruluyorsa Lahey Sistemi tek dosya üzerinden yönetim kolaylığı sağlar. Lahey yolunda uluslararası tescil, belirlenen her ülkede o ülkenin mevzuatına göre incelenir ve ret bildirimi gelebilir. Türkiye'deki ilk başvurudan doğan rüçhan hakkı, süresinde kullanıldığında ilk tarihi korur.

Süreç, Görsel Anlatım ve Yerel Temsil

Tasarım başvurusunda korumanın kapsamını belirleyen unsur görsellerdir; ürünün görünümü eksiksiz, tutarlı ve ayırt edici yönleri açıkça anlaşılacak biçimde sunulmalıdır. Farklı yönlerden alınan görünüşlerin birbiriyle çelişmemesi, arka planın sade tutulması ve korunması istenmeyen unsurların ayrı gösterilmesi beklenir. Görsellerdeki eksiklik veya tutarsızlık, sonradan giderilmesi güç kapsam sorunlarına yol açabilir.

İnceleme sırasında ofisten görüş ya da eksiklik bildirimi gelmesi olağandır; bu bildirimlere öngörülen sürelerde yanıt verilmesi dosyanın ilerlemesi bakımından belirleyicidir. Tasarımın belirli bir dönem yayımlanmamasına ilişkin imkânların kapsamı ülkeden ülkeye değişir. Yurt dışında yerleşik başvuru sahiplerinden yetkili bir yerel temsilci ile çalışılması beklenir; işlemler İngilizce ya da Fransızca yürütülür.

İlgili Mevzuat

Kağıt, kırtasiye ve basılı ürünlere ilişkin marka tescili 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındadır ve sınıflandırma uluslararası Nice sistemine dayanır. Özgün ambalaj biçim ve desenleri ise aynı kanundaki tasarım koruması ile ek olarak korunabilir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu — mevzuat.gov.tr

Sık Yapılan Hatalar ve Strateji Önerileri

En sık hata, ürünün fuarda, kataloğda ya da çevrimiçi mağazada başvurudan önce kamuya sunulmasıdır; kamuya açıklanan tasarım yenilik ölçütünü kaybedebilir. Türkiye uygulamasında kamuya sunumdan sonra on iki aylık hoşgörü süresi tanınır; ancak bu sürenin varlığı, uzunluğu ve talep koşulları ülkeden ülkeye değişir. Bu nedenle tanıtımdan önce başvurunun tamamlanması en güvenli yoldur.

İkinci hata, ürün ailesinin tek varyasyonla başvurulması ve alternatif modellerin korumasız bırakılmasıdır; çoklu başvuru imkânı bu riski azaltır. Üçüncüsü, tedarikçilerle yapılan görüşmelerde gizlilik sözleşmesi kullanılmamasıdır. Dördüncüsü yenileme takviminin izlenmemesidir; Türkiye'de koruma beş yıl sürer ve beşer yıllık yenilemelerle en çok yirmi beş yıla uzar, süreler ülkeye göre farklılaşır.

Kanada İçin Doğru Koruma Yolunu Seçin

Kanada, alım gücü yüksek tüketicisi ve düzenli perakende yapısıyla tasarım yoğun ürünler için elverişli bir pazardır; zincir mağazalarla çalışırken hak sahipliğinin belgeyle gösterilebilmesi ticari görüşmeleri de kolaylaştırır. Yalnızca bu ülke hedefleniyorsa CIPO nezdinde ulusal başvuru doğrudan bir yoldur. Kuzey Amerika genelinde bir portföy planlanıyorsa Lahey Sistemi tek dosya üzerinden yönetim kolaylığı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kanada'da tasarım tescili nasıl yapılır?

Kanada'da tasarım koruması CIPO nezdinde doğrudan ulusal başvuruyla ya da Lahey Sistemi kapsamındaki uluslararası başvuruda bu ülkenin belirlenmesiyle sağlanır. Başvuru kaydedilir, öngörülen incelemeden geçirilir ve şartlar sağlanırsa sicile geçirilir. Korumanın kapsamını başvurudaki görseller belirler; yurt dışında yerleşik sahiplerden yetkili bir yerel temsilci ile çalışılması beklenir.

Kanada için Lahey Sistemi ile başvuru yapılabilir mi?

Evet; Kanada tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Sistemi kapsamında belirlenebilen ülkeler arasındadır. Türkiye'den yapılan tek bir uluslararası başvuruyla bu ülke dâhil birden çok pazarda koruma talep edilebilir. Uluslararası tescil, belirlenen her ülkede o ülkenin mevzuatına göre incelenir; ret bildirimi ihtimaline ve yerel gerekliliklere hazırlıklı olmak gerekir.

Kanada tasarım başvurusu hangi dilde yapılır?

Kanada nezdindeki işlemler İngilizce ya da Fransızca yürütülür; ürün adlandırması ile açıklamaların doğru ifade edilmesi korumanın kapsamını doğrudan etkiler. İnceleme sırasında gelen görüş ve eksiklik bildirimlerine öngörülen sürelerde yanıt verilmesi gerekir. Belge listesi ve görsel gereklilikleri değişebildiğinden başvuru öncesinde güncel ofis uygulaması doğrulanmalıdır.

Kanada tasarım tescili planınızı birlikte kuralım

CIPO başvurusu ile Lahey Sistemi seçeneğini karşılaştırmak için bizimle görüşün.

Bizimle iletişime geçin